Задача по гражданскому праву

Контрольная работа

Решение задач по гражданскому праву

Вариант 7

Задача № 1

Шаграманян П. обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней дочери Шаграманян В. к Шаграманяну Э. о признании за дочерью права на жилую площадь и недействительным договора дарения квартиры.

В своем заявлении истица указала, что с июля 2000 г. она состояла в браке с Шаграманяном Э., 12 июля 2003 г. у них родилась дочь Вероника. В квартире ответчика Шаграманяна Э. истица проживала до августа 2003 г., ее дочь — две недели со дня своего рождения. Истица полагала, что поскольку ее дочь жила в квартире отца, то, значит, и приобрела право на жилую площадь в ней.

Вопросы к задаче

1.Какие объекты гражданских правоотношений представлены в задаче?

2.Каков их правовой режим?

3.Решите задачу.

Решение задачи

1. Объект гражданского правоотношения — то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.

Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации различает следующие виды объектов гражданских прав:

· вещи (включая деньги и ценные бумаги), имущество (включая имущественные права);

· работы и услуги;

· результаты творческой деятельности (интеллектуальная собственность);

· нематериальные блага;

· информация.

В задаче представлено «имущество» и «имущественные права», как объект гражданских правоотношений.

Имущество — совокупность вещей, а также право на имущество.

2. Имущественные права возникают в отношении движимых и недвижимых вещей.

Вещь — материальный объект в различном физическом состоянии, по поводу которого возникают гражданские правоотношения.

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ, к недвижимым объектам, относятся:

· объекты естественного происхождения (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты);

· объекты, прочно связанные с землей (здания, сооружения, леса, многолетние насаждения и др.);

· предприятия как имущественные комплексы;

· воздушные, морские и речные суда, космические объекты, подлежащие государственной регистрации;

· иное имущество, установленное законом.

К движимым объектам относятся все остальные.

По оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ) эти вещи бывают: оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятые из оборота.

По возможности потребления, имущественные права, являются потребляемыми вещами, но непосредственно связанные с непотребляемыми вещами.

Не потребляемые вещи при использовании не уничтожаются полностью и в течение длительного времени могут служить по назначению (здания, сооружения, машины, оборудование).

По возможности деления (ст. 133 ГК РФ) — вещи делимые и неделимые.

Свойство делимости вещи имеет значение при разделе общего имущества (неделимые вещи разделу в натуре не подлежат), при определении долевого или солидарного характера обязательства по поводу неделимой вещи и в других случаях.

По их устройству (ст. 134 ГК РФ) — сложные вещи.

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна сложная вещь.

Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.

По назначению (ст. 135 ГК РФ) — главная вещь и принадлежность.

Имущество, является главной вещью.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 292 Гражданского кодекса РФ «Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством».

На основании ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ «В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи».

Т.е. право на жилую площадь у членов семьи собственника, после бракоразводного процесса, отсутствует.

Недействительным договор дарения не может быть признан, в силу ст. 578 Гражданского кодекса РФ, в которой указано, что договор дарения может быть отменен судом, лишь по требованию самого дарителя.

Задача № 2

12 апреля 2002 г. Матвеев, уезжая из г. Саратова в г. Пермь, оформил доверенность на имя Рощина, согласно которой последний уполномочивался подыскать покупателя и продать принадлежащий Матвееву дом. Срок действия доверенности указан не был.

11 апреля 2004 г. Матвеев послал Рощину телеграмму, в которой сообщил, что он в этот день выезжает на, постоянное жительство в Саратов, и просил его дом не продавать.

Ввиду ряда обстоятельств телеграмма Рощину была вручена утром: 14 апреля 2004 г., а 13 апреля Рощин продал дом Акимову, оформив договор в нотариальной конторе и зарегистрировав его в Едином государственном реестре прав.

Возвратившись в Саратов, Матвеев потребовал от Акимова освободить ему дом, а поскольку последний отказался выполнить его требование, Матвеев предъявил иск к Акимову о признании сделки недействительной и приведении сторон в первоначальное положение. Истец ссылается на то, что доверенность, выданная им Рощину, утратила силу по истечении срока ее действия. Кроме того, действие доверенности было прекращено посланной на имя Рощина телеграммой, в силу чего Рощин был не вправе совершать договор купли — продажи дома.

Вопросы к задаче

1. К какой категории сроков относится срок действия доверенности?

2. Решите спор.

Решение задачи

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ч. 1 ГК РФ).

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

2. П. 1 ст. 186 п. 1 ГК РФ, указывает, что «…Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения».

Доверенность Матвеевым была выдана Рощину, 12 апреля 2002 г., а сделка по продаже дома Матвеева была оформлена 13 апреля 2004 г., эта сделка считается недействительной, в силу ч. 1 ст. 186 ГК РФ, т.к. со дня ее совершения, прошло два года.

В силу недействительности сделки, договор купли-продажи дома будет аннулирован, и дом возвращен в собственность Матвеева.

Задача № 3

Прожив в браке более двадцати лет, супруги Софроновы решили расторгнуть брак и произвести раздел имущества. За время совместной жизни в браке они приобрели рояль для жены, получившей высшее музыкальное образование, именные акции на имя мужа, домашнюю обстановку. На премию, полученную за хорошую работу, муж приобрел цветной телевизор. Кроме того, у мужа имелся жилой дом, полученный им до вступления в брак в порядке наследования. Дом этот впоследствии был существенно перестроен. При разделе имущества супруга просила учесть то обстоятельство, что их 15-летний сын будет жить с ней.

Вопрос к задаче

1. Как следует разделить имущество?

Решение задачи

В соответствии с ч. 1 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, и ч. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации, считается «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью».

Именные акции на имя мужа, домашняя обстановка, цветной телевизор, приобретенный мужем на премию, полученную им за хорошую работу, являются совместной собственностью. Это имущество будет разделено между супругами по ч. 3 ст. 38 Семейного кодекса РФ.

Рояль, приобретенный для жены, не подлежит разделу, т. к. является вещью индивидуального пользования по ч. 2 ст. 256 Гражданского кодекса РФ.

Дом, полученный мужем в порядке наследования, который впоследствии был существенно перестроен (сделан капитальный ремонт, реконструирован, переоборудован и т.п.), будет считаться совместной собственностью супругов по ст. 256 ч. 2 абзац 4 Гражданского кодекса РФ. В этом случае дом подлежит разделу между супругами.

При разводе, суд должен постановить, что одним из супругов будут уплачиваться алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, другому супругу.

Список используемой литературы, нормативных актов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принята Государственной Думой 21 октября 1994 г. (В ред. Федеральных законов от 16 апреля 2001г. № 45 — ФЗ, от 26 ноября 2001г. № 147 — ФЗ).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принята Государственной Думой 22 декабря 1995 г. (В ред. Федерального закона от 26 ноября 2001г. № 147 — ФЗ).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации (в ред. от 29 декабря 2004 г.)

Семейное право
Галина Николаевна Черничкина
В учебном пособии в соответствии с программой курса «Семейное право» и тематическим планом изучения данной дисциплины изложены все основные вопросы: семейное право как отрасль российского права; брак; права и обязанности супругов; права и обязанности родителей и детей; алиментные обязательства членов семьи и т. д.
Издание подготовлено с учетом изменений, внесенных в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей, а также широкого круга читателей, интересующихся семейным законодательством.
Г. Н. Черничкина
Семейное право
Учебное пособие
Тема 1
Понятие и предмет семейного права. Семейные правоотношения
Понятие, предмет, метод семейного права. Семейные правоотношения
1. Понятие семейного права как отрасли права и его предмет.
2. Правовая характеристика семейных отношений, составляющих предмет правового регулирования семейного права.
3. Метод семейного права и цели правового регулирования семейных отношений.
1. Понятие семейного права как отрасли права и его предмет
Семейное право является одной из самостоятельных отраслей российского права. Оно характеризуется особым предметом, методом, принципами и целями правового регулирования.
Семейное право регулирует определенный вид общественных отношений – семейные отношения, которые имеют свою специфику, которую следует рассматривать через раскрытие понятия семьи.
Однако в российском законодательстве отсутствует единое определение семьи, и это не случайно, поскольку понятие семьи имеет социологический, а не правовой характер. В правовых актах понятие семьи связано с установлением круга лиц – членов семьи, образующих состав семьи. Отношения между членами семьи подлежат правовому регулированию той или иной отраслью права, например, семейным, гражданским, жилищным, трудовым правом, правом социального обеспечения. В зависимости от цели правового регулирования в различных отраслях права круг лиц – членов семьи, образующих ее состав, будет определяться по-разному.
Установление исчерпывающего перечня лиц, относящихся к членам семьи, закрепление единого понятия семьи может привести к необоснованному расширению круга членов семьи к нарушению их прав. Понятие семьи в юридическом смысле в науке семейного права принято рассматривать как круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью.
Однако не все существующие между членами семьи отношения (семейные отношения) подлежат правовому регулированию. Большая часть семейных отношений регулируется нормами морали и нравственных представлений. Это различные духовные связи, любовь, уважение, взаимные чувства членов семьи. Поэтому семейное законодательство выделяет из массы отношений, существующих в семье, только такие, которые подлежат правовому воздействию. Эти отношения и составляют предмет семейного права.
В статье 2 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) перечисляются отношения, регулируемые семейным законодательством, составляющие предмет семейного права. Эти отношения условно можно подразделить на четыре группы.
1) Брачные отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, прекращением брака и признания брака недействительным.
2) Личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными). Примером являются отношения супругов по выбору рода занятий, места жительства (ст. 31 СК РФ), отношения между родителями по воспитанию и образованию детей (ст. 61 и 63 СК РФ), отношения по поводу общего имущества супругов и предоставления содержания между родителями и детьми (ст. 35, 80, 85 СК РФ и др.).

3) Личные неимущественные и имущественные отношения между другими родственниками и иными лицами (братьями и сестрами, дедушками, бабушками, фактическими воспитателями и воспитанниками, пасынками, падчерицами и отчимом, мачехой). Данная группа отношений подлежит правовому регулированию только в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством.
4) Отношения, возникающие в связи с устройством в семью детей, оставшихся без попечения родителей, например, в случае смерти родителей, лишения или ограничения их в родительских правах и т. д. Данная группа содержит отношения, связанные с выбором формы и порядка устройства в семью детей, например, в связи с усыновлением детей, установлением над ними опеки и попечительства, принятием детей на воспитание в приемную семью.
Все эти отношения регулируются нормами семейного законодательства. Дадим приводимое в учебной литературе определение семейному праву в объективном смысле (как отрасли права).
Семейное право как одна из отраслей российского права – это система правовых норм, регулирующих семейные отношения, т. е. личные и имущественные отношения, возникающие между гражданами из брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание.
Семейное право как отрасль права имеет свою систему. Система семейного права – это структура, состав отдельных институтов и норм в их определенной последовательности. Система семейного права складывается объективно и отражает специфику общественных отношений, входящих в предмет семейного права, и представляет собой взаимосвязь семейно-правовых институтов.
Система семейного права включает в себя общую и специальную (особенную) части. Общая часть содержит:
– нормы, определяющие основные задачи (принципы) семейного права (ст. 1 СК РФ);
– отношения, регулируемые семейным законодательством. Она также определяет субъектов этих отношений (ст. 2 СК РФ);
– источники семейного права, основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм международного права, а также аналогии закона или аналогии права (ст. 3–6 СК РФ);
– нормы, устанавливающие осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей, порядок и сроки защиты семейных прав (ст. 7–9 СК РФ).
Специальная (особенная) часть семейного права включает в себя правовые институты, каждый из которых регулирует самостоятельный вид семейных отношений. Специальная часть включает в себя институты: брака, прав и обязанностей супругов, прав и обязанностей родителей и детей, алиментных обязательств членов семьи, форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, применения семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.
Понятие семейного права достаточно емкое, его можно рассматривать не только как отрасль права, а как:
– отрасль законодательства – систему нормативных актов, регулирующих семейные отношения;
– науку – систему знаний, позволяющих осмысливать происходящие в семье процессы, подверженные правовому регулированию;
– учебную дисциплину, объединяющую в себе систему знаний о семейном праве как об отрасли права, о семейном законодательстве и о науке семейного права.
2. Правовая характеристика семейных отношений, составляющих предмет правового регулирования семейного права
Семейные отношения, составляющие предмет правого регулирования семейного права, имеют определенную специфику. Рассмотрим эти особенности.
1) По юридической природе семейные отношения могут быть личными и имущественными. Однако, в отличие от других отраслей права, например, гражданского, личные отношения в семейном праве имеют приоритетный характер перед имущественными отношениями. Семейные отношения по содержанию преимущественно личные и лишь затем имущественные.
На приоритетный характер личных отношений в предмете семейного права указывает и ст.

2 СК РФ, в которой устанавливается, что семейное законодательство регулирует прежде всего личные, а затем имущественные отношения.
Имущественные отношения имеют важное значение и по своему объему, как предмет правового регулирования семейным законодательством занимают большое место. Тем не менее, имущественные отношения производны от личных отношений, так как возникают только при наличии личных семейных отношений и обслуживают их. Личные отношения зачастую предопределяют содержание норм, регулирующих имущественные отношения. Например, доля супруга в общем имуществе может быть определена судом исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов (п. 2 ст. 39 СК РФ), а также в алиментном содержании супругу может быть отказано в случае его недостойного поведения в семье (ст. 92 СК РФ).
Кроме того, имущественные отношения в семье носят безэквивалентный характер, лишены товарно-денежного, стоимостного наполнения, в отличие от имущественных отношений в гражданском праве. Семейный кодекс определяет безэквивалентность материальной помощи и поддержки нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи.
2) Субъектами семейных отношений могут быть только граждане. Субъекты семейных правоотношений наделяются законом семейной право– и дееспособностью. Однако дееспособность в сфере регулирования семейных отношений не имеет самостоятельного значения, в отличие от гражданского права. Более заметную роль в регулировании семейных отношений играет возраст субъекта, особенно если он не достиг совершеннолетия. Иными словами, отсутствие полной семейной дееспособности не препятствует самостоятельному осуществлению несовершеннолетним прав и исполнению обязанностей.
Семейная правоспособность – это способность иметь семейные права и нести обязанности. Как и гражданская правоспособность, семейная правоспособность возникает с момента рождения. Однако содержание правоспособности зачастую связано с возрастом, и по достижении определенного возраста «расширяется».

СРСП 2 – 10 баллов

При решении задач обязательно использовать нормативно – правовые акты РК!!!

За каждое правильное решение 1 задачи – 1 балл в итоге 10 баллов!

Задача 1. Сидорчук Н. пришёл в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр и рядом с ними была проставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и выбил чек на указанную сумму. Продавец передал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку. Кто прав в этом споре? Какая классификация вещей должна быть применена при решении данного спора?

В соответствии со ст. 448ГК РК Продавец обязан представить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже. Эта информация должна соответствовать требованиям, установленным законодательными актами, и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам представления такой информации.

2. Покупатель вправе до заключения договора осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.

3. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получения соответствующей информации о товаре, несет ответственность и за те недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него информации.

В данном случае, Сидорчук имеет право отказаться от получения товара и потребовать возврата его суммы.

Задача 2. Гражданка Анисимова и её бывший супруг обратились к нотариусу с просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел общего супружеского имущества, а жена не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. Правильно ли поступил нотариус? Перечислите основания признания сделки недействительной?

Согласно ст. 157ГК РК. 1. При нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами или не вытекает из существа или содержания сделки.

В соответствии со ст.158 ГК РК

1. Недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

2. Лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требование законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Основания недействительности сделок четко регламентированы ст.159 ГК РК:

1. Недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии.

2. Недействительна сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики.

3. Недействительна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), кроме сделок, предусмотренных статьей 23 настоящего Кодекса.

4. Сделка, совершенная несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, без согласия его законных представителей, кроме сделок, которые он по закону имеет право совершать самостоятельно, может быть признана судом недействительной по иску законных представителей. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом полностью дееспособными (пункт 2 статьи 17, статья 22-1 настоящего Кодекса).

5. Недействительна сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным (статья 26 настоящего Кодекса), может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что уже в момент совершения сделки этот гражданин находился в состоянии психического расстройства.

6. По требованию попечителя суд может признать недействительной сделку, совершенную лицом, ограниченным судом в дееспособности.

7. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина, но если при жизни у гражданина не было возможности для предъявления иска, после смерти гражданина по иску других заинтересованных лиц.

8. Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение в мотивах может служить основанием недействительности сделки лишь при включении такого мотива в ее содержание в качестве отлагательного или отменительного условия (статья 150 настоящего Кодекса).

Если заблуждение явилось следствием грубой неосторожности участника сделки либо охватывается его предпринимательским риском, суд с учетом конкретных обстоятельств и интересов другого участника сделки вправе отказать в иске о признании сделки недействительной.

9. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

10. Сделка, совершенная вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны. Возмещение убытков, понесенных потерпевшей стороной (пункт 4 статьи 9 настоящего Кодекса), в субсидиарном порядке может быть возложено на недобросовестного представителя.

См.: Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. № 67-I «О банкротстве»

11. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать о таких нарушениях.

12. Сделки, предусмотренные пунктами 3, 5 настоящей статьи, по требованию законных представителей малолетних или недееспособных лиц решением суда могут быть признаны действительными, если они совершены к выгоде указанных лиц.

2.Согласност.39 Кодекса РК «О браке(супружестве )и семье

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его расторжения.

Брачным договором в соответствии со ст.40 Кодекса.. супруги вправе изменить установленный законом режим общей совместной собственности (статья 32 настоящего Закона), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

В брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам брачно-семейного законодательства.

В связи с тем, что супруги хотели включить в брачный договор положения, противоречащие настоящему Кодексу нотариус правомерно отказал в его заверении

Задача 3. Волкову А. по наследству перешел автомобиль «Нива». Будучи признателен своему другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по которому Волков обязывался подарить Яковлеву автомобиль «Нива» немедленно при получении правоустанавливающих документов на автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на её ремонт значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов ВолковА. Отказался подарить автомобиль Яковлеву. Яковлев предъявил в суде иск с требованием о передаче ему автомобиля. Решите дело. Имеет ли ранее составленный договор между Яковлевым и Волковым юридическую силу?

Согласно ст.506 ГК РК По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 508) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

С учетом того, что одариваемый Яковлев не отказался в письменной форме от дара, он имеет права потребовать передать ему автомобиль, оформленный нотариально ему в дар.т.е. истребовать его.

Согласно ч.3 ст.507 ГК РК . Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар

Задача4

Васильев, длительное время работавший научным сотрудником в институте, подарил институту библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течении всей жизни. О своем решении Васильев объявил публично на Ученом Совете института и в институтской газете. Поскольку книг было много и сразу перевезти их было сложно, Васильев перевозил книги небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев неожиданно скончался. Его сын, единственный наследник по закону в ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, потребовал вернуть все книги отца, ссылаясь на то, что договор между отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен. В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и утверждённый директором института. Как следует разрешить данный спор?

Согласно ст.

508 ГК РК Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:

1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает десять месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами;



Задача 12

Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого Павлов умер. В его завещании, удостоверенном нотариусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично ему имущество он завещает в равных долях детям от первого брака – 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил соглашение, оформленное выданной им распиской.

Решение задачи

1. Каковы основания и каков порядок признания гражданина недееспособным.

Недееспособность – это невозможность создания и осуществления человеком своих гражданских прав и обязанностей. В зависимости от обстоятельств суд может признать абсолютную недееспособность гражданина или частично ограничить его дееспособность.

Признание лиц недееспособными возможно в случаях, когда вследствие психического расстройства они не могут понимать значение своих действий и руководить ими (ст. 29 ГК РФ). Признание недееспособным осуществляется в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Процессуальным основанием для признания недееспособным является соответствующее заявление в суд.

Заявление в суд может быть подано членами семьи этого лица, близкими родственниками независимо от совместного проживания, органом опеки и попечительства, психиатрическим или психоневрологическим учреждением. Над такими лицами устанавливается опека. От имени ЛИЦ, признанных недееспособными, сделки совершают их опекуны, назначенные органами опеки и попечительства.

В соответствии с п.4 ст. 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимого имущество и сделок с ним» С 1 января 2005 года вступившие в законную силу решения суда о признании лиц недееспособными в трехдневный срок направляются в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Если основания, по которым гражданин был признан недееспособным, отпали, то суд признает его дееспособным, в этом случае установленная опека снимается.

2. Что такое опека и попечительство? В каких целях устанавливается опека и попечительство и в чем заключается функции опекунов и попечителей?

Согласно п. 1 ст. 31 Гражданского кодекса РФ «Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания».

Опека и попечительство различаются составом субъектов в отношении которых вводятся данные статусы.

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (ст. 32 ГК РФ).

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц (ст. 33 ГК РФ).

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства.

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.

3. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может признан безвестно отсутствующим и объявлен умершим?

Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим исключительно по решению суда.

Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года.

Гражданин может быть судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

4. Правомерность иска Павловой и ваше решение.

Согласно пункту 1 статьи 1119 Гражданского кодекса РФ «завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения».

Как сугубо личное, право завещать свое имущество не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами . Завещатель вправе в любой момент отменить или изменить ранее сделанное завещание. Ничтожны как отказ от права сделать завещание , так и отказ от права отменить или изменить завещание . Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п.3 ст.22 ГК РФ признается ничтожным .

Таким образом, иск Павловой является неправомерным, основания для его удовлетворения отсутствуют. В иске следует отказать.

Задача 40

Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на несоблюдение истцом претензионного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из арбитражного суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию со ссылкой на пропуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в арбитражный суд.

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта утраты груза, заявил, что иск подлежит отклонению в связи с нарушением истцом установленного законом срока для предъявления претензий. Представитель завода, напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в соответствии со ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в любое время, если при этом истец успевает уложиться в годичный срок, установленный для предъявления иска (с учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на претензию).

Решение задачи

1. Что такое срок и каково его юридическое значение?

Под сроком в праве понимается момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Таким образом, срок является юридическим фактом, он определяет временной промежуток для возможности совершения определенных юридических действий. Несоблюдение срока влечет невозможность совершения тех или иных действий (в частности, предъявления иска).

Согласно статье 190 ГК РФ Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Применительно к данной задаче можно говорить о сроке осуществления гражданских прав – то есть сроке, в течение которого может быть реализовано гражданское право.

2. Каково юридическое значение претензионного срока?

Претензионные сроки устанавливают обязанность управомоченного лица предварительно (до судебного разбирательства спора) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке.

Соблюдение такого срока в сфере транспортных перевозок является обязательным условием обращения в арбитражный суд с иском к юридическим лицам (это следует из положений ст. 797 ГК РК).

3. Как должен поступить арбитражный суд?

Статья 797 ГК РФ действительно устанавливает годичный срок исковой давности по данной категории дел.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 797 ГК РФ До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

Согласно пункту 68 Правил оказания услуг по перевозка на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности «До предъявления к перевозчику иска, возникшего в связи с осуществлением перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, к перевозчику может быть предъявлена претензия в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, грузобагажа в течение 6 месяцев……………..».

Как следует из фабулы задачи, срок предъявления претензии нарушен и не восстановлен в установленном законодательством порядке, следовательно требования п. 1 ст. 797 ГК РФ не соблюдены. На основании изложенного, иск удовлетворению не подлежит.

Задача 68

Акционерное общество «Регитон» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора об уступке права требования, заключенного между ним и обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир». Из содержания искового заявления следовало, что истец являлся участником ООО «Альтаир». Впоследствии истцом было принято решение о выходе из состава участников Общества, после чего АО «Регитон» и ООО «Альтаир» заключили договор, согласно которому ООО «Регитон» уступило, вместо выплаты стоимости доли истца в уставном капитале, право требования исполнения денежного обязательства к производственному кооперативу «Восток». Право требования возникло из договора займа, по которому ООО «Альтаир» выступало заимодавцем, а кооператив заемщиком.

Решение задачи

1. Какие юридические лица могут быть субъектами права частной собственности?

Согласно пункту 2 ст. 212 ГК РФ «Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»

Как следует из положений статьи 213 ГК РФ «все юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям».

2. В чем заключаются особенности правового режима права частной собственности юридических лиц?

Юридические лица являются едиными и единственными собственниками своего имущества, в том числе имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) участников (членов) (п. 3 и 4 ст. 213 ГК). Никакой долевой, коллективной или иной собственности учредителей (участников, членов) на имущество юридического лица не возникает.

Правовой режим собственности юридического лица зависит от вида организационно-правовой формы (субъекта) и специфики принадлежащего ему имущества (объекта). Названные факторы могут влиять на характер правомочий собственника, тогда как содержание права собственности остается неизменным. Так, юридическое лицо со специальной правоспособностью имеет неодинаковые возможности в отношении принадлежащего ему имущества по сравнению с юридическим лицом, обладающим общей правоспособностью. Обладание вещью, ограниченной в обороте, сужает возможности собственника по ее владению, пользованию и распоряжению.

3. Каков порядок формирования складочного капитала хозяйственных товариществ и уставного капитала хозяйственных обществ?

Складочный капитал является суммарной денежной оценкой вкладов участников общества и разделяется на доли.

Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным договором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным договором (п. 2 ст. 73 ГК РФ).

Как и складочный капитал товарищества, уставный капитал хозяйственного общества является суммарной денежной оценкой вкладов участников и разделяется на их доли (в акционерных обществах — на акции), юридически представляющие собой права требования участников к обществу. При этом он, разумеется, не становится объектом долевой собственности участников, как и другое имущество общества (стоимость которого, как правило, значительно превышает размер уставного капитала).

Задача № 6. Супруг выдал супруге расписку, в которой обещал не завещать имущество детям от первого брака. После смерти супруга было обнаружено завещание, которым все имущество передавалось несовершеннолетним дочери и сыну от первого брака поровну. Супруга обратилась в суд с иском о признании завещания недействительным и передаче всего имущества ей и ее двум несовершеннолетним детям, отцом которых являлся супруг. Других близких родственников у наследователя нет.

Вопросы:

Является ли действительной расписка?

Каким образом должно быть распределено наследство?

При решении задачи рассчитать размеры долей наследников.

Решение задачи:

В данном случае расписка является не действительной, так как это противоречит принципам гражданского права и нормам гражданского законодательства.

Так, согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).

Принцип свободы завещания корреспондирует одному из основных принципов гражданского права, закрепленному в ст. 1 ГК, — неприкосновенности частной собственности. Закрепление в законе возможности по своему усмотрению распоряжаться имуществом и в случае смерти — важнейшая гарантия защиты частной собственности, что обеспечивает стабильность отношений собственности.

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

То есть данная расписка об обещании не завещать имущество определенным лицам не будет иметь юридическую силу, она недействительна.

В данном случае наследство должно быть распределено следующим образом:

1) дочери от первого брака – 2/5 части завещанного имущества;

2) сыну от первого брака – 2/5 части завещанного имущества;

3) двое несовершеннолетних детей от второго брака – по 1/10 части завещанного имущества;

Такое распределение возможно по следующим правовым основаниям:

— согласно ст. 1122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях;

— согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Если бы умерший не оставил завещание, то наследниками первой очереди по закону являлись бы: двое детей от первого брака, двое детей от второго брака и супруга.

В этом случае имущество бы делилось на пятерых в размере – 1/5 части каждому. Однако так как было оставлено завещание, обязательная доля каждого несовершеннолетнего ребенка от второго брака будет составлять 1/10 части всего завещанного имущества, а двух других наследников по завещанию (дети от первого брака) – по 2/5 части завещанного имущества. Супруга в данном случае прав на данное завещанное имущество не имеет

Задача № 7.

Распоряжением органов по управлению государственным имуществом Ивановской области от 4.10.96 №86 «О закреплении за Ивановским филиалом Московского государственного университета коммерции государственного имущества на праве оперативного управления» Ивановскому филиалу Московского государственного университета коммерции было предоставлено в оперативное управление здание по адресу: г. Иваново, пр-т Ленина,43а. Прокурор Ивановской области в интересах администрации Ивановской области обратился в Арбитражный суд с иском к Московскому государственному университету коммерции (Ивановскому филиалу) и Органу по управлению государственным имуществом Ивановской области о признании недействительным указанного распоряжения и изъятии из незаконного владении филиалом нежилых помещений, расположенных по названному адресу. Исковые требования мотивированы ссылкой на ст. 39 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» и ст. 27 Федерального Закона от 22.08.96 № 125 – ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и тем, что органы управления Ивановской области не являлись учредителями университета.

Вопросы:

На каком праве принадлежит имущество учреждению?

Кто вправе передавать имущество на праве оперативного управления?

Имелись ли у филиала университета правовые основания для занятия помещений?

Решение задачи:

Согласно ст. 120 ГК РФ права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со статьей 296 ГК РФ, то есть за ними имущество закрепляется на праве оперативного управления.

Имущество на праве оперативного управления может передавать его собственник и только в законом предусмотренных случаях. Так, согласно ч. 2 ст. 296 ГК РФ собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за казенным предприятием или учреждением либо приобретенное казенным предприятием или учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у казенного предприятия или учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

В данном случае у филиала не имелось правовых оснований для занятия помещений.

В соответствии со статьей 39 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1 и статьей 27 Федерального Закона от 22.08.96 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» право закрепления за образовательным учреждением на праве оперативного управления имущества, необходимого для обеспечения образовательной деятельности, принадлежит учредителю. Поскольку органы управления Ивановской области не являлись учредителями университета, оспариваемое распоряжение Комитета по управлению госимуществом Ивановской области издано за пределами его полномочий.

Задача № 8. Автор М. подал исковое заявление в суд, потребовав взыскать с ЗАО издательство «Кузьма» и ЗАО Издательский центр «Аванта» вознаграждение, а также признать за истцом исключительные имущественные авторские права на произведения, вошедшие в книги «Биология», «История Росси 20 века» и выпущенные в 1994 г. На основании объяснений истца, ответчика, свидетелей суд установил, что с 1992 г. по 1996 г. М. работал в качестве редактора в издательстве «Аванта» (преобразовано позднее в издательство «Кузьма»). С автором был заключен подрядный договор, однако в договоре предусматривалось, что написание статей входит в его служебные обязанности. Каждый месяц автор получал зарплату, получал премии, подчинялся внутреннему трудовому распорядку.

Вопросы:

Какие правоотношения возникли между автором М. и издательством?

Кому принадлежат исключительные права на использование произведения, указанных в задаче?

Подлежит ли иск автора удовлетворению?

Решение задачи:

Между автором М. и издательством возникли служебные, трудовые отношения, по настоящему законодательству это можно также определить в качестве служебного произведения.

По общему положению, согласно ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В данном случае исключительное право согласно ст. 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное, то есть ЗАО Издательский центр «Аванта».

Иск автора М. подлежит удовлетворению частично, так как в данном случае использование служебного произведения началось в течение трехлетнего срока с момента его создания, поэтому исключительное право на произведение принадлежит организации, однако автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок.

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (ст. 1295 ГК РФ).

Задача № 9. Акционерное общество «Утро» обратилось в арбитражный суд с требованием об установлении факта принадлежности продавцу ООО «Арсенал» на праве собственности предприятия как имущественного комплекса, факта заключения продавцом (АО «Утро») и покупателем (ООО «Арсенал») договора купли-продажи данного предприятия (парикмахерской со всем имеющимся оборудованием, правами требования и долгами, товарным знаком). В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый имущественный комплекс был приобретен им у лица, являвшегося собственником данного имущества, впоследствии ликвидированного. Последнее обстоятельство послужило основанием для отказа органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает права заявителя как собственника данного имущества.

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь здание парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых заявило АО «Утро», поскольку регистрации подлежат лишь объекты недвижимого имущества, а оборудование является движимым имуществом.

Вопросы:

Является ли предприятие объектом гражданских прав?

В чем состоят особенности предприятия?

Подлежат ли регистрации сделки с предприятием?

Правильно ли поступил регистрирующий орган?

Решение задачи:

Предприятие является объектом гражданских прав согласно ст.

132 ГК РФ, которая определяет, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Особенностями предприятия является следующее:

1) предприятие рассматривается как имущественный комплекс и в этом качестве относится к объектам недвижимости.

2) в ст. 132 ГК РФ подчеркивается, что предприятие создается для осуществления любой разрешенной законом предпринимательской деятельности.

3) Согласно п. 2 ст. 132 ГК в состав предприятия как имущественного комплекса входят два компонента: 1) имущество в собственном смысле слова и 2) объекты интеллектуальной собственности, а также приравненные к ним средства индивидуализации предприятия, выпускаемой им продукции, выполняемых работ или услуг.

Так как предприятие признается недвижимым имуществом, то сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрацией в соответствии со ст. 131 ГК РФ.

В данном случае регистрирующий орган поступил неправильно, так как предприятие в целом является недвижимым имуществом, соответственно и его регистрация должна происходить в совокупности. Также следует отметить, что у заявителя есть в наличии все необходимые документы на указанное имущество, правомерность владения вполне доказуемо и обоснованно.

Задача № 10. М. предъявил иск к Т., связанный с незаконным использованием Т. программы для ЭВМ. Ответчик без согласия правообладателя осуществил установку программы для ЭВМ на жесткие диски продаваемых персональных компьютеров. Ответчик ссылался на то, что программные продукты были приобретены законно, однако соответствующие документы в суд представлены не были. В суд была предоставлена «оберточная лицензия», которая дает право установить программу только для одного компьютера.

Вопросы:

В какой форме должен быть заключен договор на использование программы для ЭВМ?

Что означает понятие «оберточная лицензия»?

Какие права предоставляются по оберточной лицензии?

Вправе ли пользователь осуществлять установку программы для ЭВМ на жесткие диски?

Решение задачи:

По общим правилам гражданского законодательства (ст. 1286 ГК РФ), лицензионный договор должен заключаться в письменной форме.

Однако, согласно той же ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. Данный договор и называется «оберточной лицензией».

Добавить комментарий

Закрыть меню