Наследование в мчп

Содержание

Наследственное право (law of succession) – один из институтов гражданского права, это совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам. Наследование – важнейший производный способ приобретения права собственности, признаваемый в большинстве стран мира.

К наследованию в РФ могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (днём открытия наследства является день смерти гражданина), а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация (наследование выморочного имущества).

Два основных принципа наследственного права – свобода завещания и охрана интересов семьи. Значение каждого из этих принципов периодически меняется в пределах даже одного национального законодательства, а в правовых системах разных стран место этих принципов весьма различается.

Главной тенденцией развития наследственного права можно считать значительное расширение круга наследников по закону. До принятия ч. 3 Гражданского кодекса РФ страна жила по нормам 1964 г. Частная собственность в то время попиралась, личная собственность граждан была существенно ограничена, как и число людей, которые могли считаться наследниками. А в случае отсутствия таковых всё имущество автоматически переходило государству.

Что же изменилось? Во-первых, существенно расширен круг наследников (см. далее). Государство может претендовать на имущество только в том случае, если у наследодателя нет вообще никого или все его родственники и иждивенцы отказались от наследства. Во-вторых, чётко прописан приоритет завещания над наследованием по закону. Каждый имеет право завещать имущество любому другому человеку. Единственное «но»: супругам и несовершеннолетним детям по закону полагается половина имущества. В-третьих, закон гарантирует полную тайну завещания. Что именно в нём написано, не знают ни нотариус, ни свидетели – только сам завещатель.

Закон предусматривает и так называемую облегчённую форму составления завещания. Гражданин, находящийся в ситуации, которая явно угрожает его жизни и здоровью, имеет право изложить свою последнюю волю в простой письменной форме – без свидетелей и не заверяя её у нотариуса. Однако в этом случае завещание подлежит исполнению лишь при условии, если факт составления документа в чрезвычайных обстоятельствах подтвердит суд – по требованию заинтересованных лиц.

Предпосылки возникновения права наследования – система юридических фактов на момент открытия наследства. Можно выделить две подгруппы – юридические факты наследования по закону и юридические факты наследования по завещанию.

Завещание – это облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Такое волеизъявление носит, как правило, односторонний характер и является отзывным. Основанием правопреемства по завещанию является следующий юридический состав: смерть завещателя, открытие наследства, наличие завещания.

Действительность завещания не зависит от того, имеется ли согласие наследников, указанных в завещании, или они возражают против него. Более того, факт существования завещания должен сохраняться в тайне. Завещание связано с конкретной личностью завещателя и поэтому не может быть совершено через представителя, по доверенности. Завещатель должен иметь ясное представление о существе совершаемых им распоряжений, делать их разумно.

Наследник по завещанию может принять наследство или отказаться от него. Принять какое-либо одно наследственное право, отказавшись при этом от другого, он не может (либо принимает все имущество, либо отказывается от всего имущества).

Законодательство стран континентальной Европы предусматривает следующие основные формы завещания.

Собственноручное завещание –это завещание, целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им, что призвано уменьшить вероятность подлога (вследствие чего машинописные тексты не допускаются). Эта форма является наиболее распространенной в силу простоты составления и возможности соблюдения тайны завещания.

Завещание в форме публичного акта является завещанием, совершаемым в соответствии с установленной законом процедурой при участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Основное достоинство данной формы – гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя. Сохранность завещателя обеспечивается и предусмотренной законодательством возможностью его официального депонирования у нотариуса или иного должностного лица.

Тайное завещание – это завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей.

Основанием возникновения наследственных правоотношений по закону является юридический состав, в который входят:

  • смерть наследодателя;
  • открытие наследства и наличие лиц, состоящих с наследодателем в определенной степени близости;
  • отсутствие завещания.

Наследование по закону может наступить:

  • при отсутствии завещания вообще;
  • когда завещана только часть имущества;
  • если наследник по завещанию не принял наследства;
  • если наследник по завещанию умер раньше наследодателя;
  • при признании завещания в целом или частично недействительным;
  • в случае признания судом наследника по завещанию недостойным.

Важнейшая особенность наследования по закону состоит в том, что наследники – это люди, состоящие в родстве с покойным.

При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего. Эти лица называются законными наследниками, а группа лиц, обладающих правом такого наследования, – кругом наследников по закону.

Устанавливая круг наследников по закону, закон устанавливает их очередность. В соответствии с ч. 3 ГК РФ наследниками первой очереди являются: муж, жена, дети и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления). Второй очереди – родные братья и сёстры, сводные (родные по отцу или матери) братья и сёстры, дедушки, бабушки. Третьей очереди – дяди, тёти, племянники и племянницы. Четвёртой очереди – прадедушки и прабабушки. Пятой очереди – двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные внуки и внучки. Шестой очереди – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тёти, двоюродные племянники и племянницы. Седьмой очереди – отчимы, мачехи, пасынки и падчерицы.Восьмой очереди – при отсутствии родственников – нетрудоспособные иждивенцы.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ч. 3 ГК РФ). Размер доли в наследственном имуществе каждого отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. Если какой-либо из наследников не примет наследства, откажется от него или будет отстранён от наследования, а также вследствие недействительности завещания, тогда эта доля делится между всеми остальными признаваемыми наследниками по закону пропорционально их наследственным долям, т. е. происходит приращение не принятой доли к долям остальных наследников.

Законодательством большинства стран предусматривается, что при отсутствии наследников, а также в случае их отказа от наследства имущество наследодателя переходит к государству. Принявший наследственное имущество наследник по закону или по завещанию приобретает в отношении этого имущества и обязанности, которые принадлежали при жизни наследодателю.

Ответственность наследникапосле принятия наследственного имуще­ства состоит в обязательствах перед кредиторами наследодателя; перед отказополучателями, назначенными в завещании; по похоронам наследодателя; по исполнению «возложений». Непременным условием ответственности наследника перед другими лицами является переход к наследнику реальной имущественной ценности. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию в Российской Федерации (ст. 1224 ГК):

1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, – по российскому праву.

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права (ст. 1224 ч. 3 ГК РФ).

Главная » Юристу » Международное наследственное право

Международное наследственное право


Вернуться назад на Наследственное право
Международное наследственное право — это совокупность норм, которые регулируют наследственные отношения, связанные с правопорядком двух или более государств. Такие отношения тесно связаны со сложившимися в данном обществе нравственными представлениями, семейными устоями и национальными традициями.
Наследственные отношения на международном уровне, прежде всего, сложны из-за принципиальных различий материально-правовых норм различных государств.
При рассмотрении подобных дел, часто возникают трудноразрешимые проблемы:
— определение круга наследников по закону и по завещанию;
— определение круга недостойных наследников;
— определение обязательной доли;
— состав наследственного имущества;
— требования к форме завещания;
— наследованием движимого и недвижимого имущества;
— применение принципа единства наследственной массы;
— вопросы действительности завещания.
Наследственное право Франции, Германии, Италии, Испании, Бразилии Японии, и некоторых других стран придерживается правила наследования по правопреемству.

В этом случае наследники принимают наследство со всеми правами и обязанностями наследодателя.
В наследственном праве таких стран как США, Великобритании, Индии и Австралии и ряда других при наследовании имеет место не правопреемство, а ликвидация имущества наследодателя. Это осуществляется в рамках особой процедуры и под надзором суда. Наследники не принимают права и обязанности наследодателя. Открытие наследства — это юридический факт. Основания открытия наследства — смерть наследодателя или объявление его умершим. В подавляющем большинстве государств, в том числе и России, иные основания открытия наследства приниматься во внимание не могут.
Тем не менее, существуют страны, где к основаниям открытия наследства приравнивается, так называемая, «гражданская смерть» — посвящение себя служению религии (Греция).
Наследование по завещанию является основным видом наследования. Практически во всех странах завещание понимается как односторонняя сделка, волевой акт наследодателя.
Требования к завещанию:
— простая письменная форма;
— обязательное удостоверение в установленном законом порядке (у нотариуса или других компетентных органах).
По наследственному праву Испании никто, кроме завещателя, не может подписывать завещание. В законодательстве Канады особо сказано о подписи завещателя — она может находиться не только в конце документа, но и в начале, между строк, на обороте и так далее. Где бы, не стояла подпись — завещание действительно.
Законодательство большинства стран предусматривает возможность составления тайных (закрытых) завещаний (Испания, Франция, Россия).
В некоторых странах — Англия, Шотландия, Германия, Австрия и др. — разрешены совместные завещания. Но, большинство стран — Франция, Италия, Нидерланды, Испания — запрещают такие завещания.
Наследование по закону производится, если:
— завещание отсутствует, отменено, признано недействительным;
— по завещанию наследуется только часть наследственной массы;
— существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;
— наследник по завещанию отказался от наследства.
Определение круга наследников по закону основано на принципах родства, брака и государственной принадлежности наследодателя.
В ФРГ и Швейцарии порядок признания родственников к наследованию определяется системой родства:
— наследодатель и его потомки;
— родители наследодателя и их нисходящие;
— дедушки и бабушки наследодателя по отцовской и материнской линии и их нисходящие.
Но, если в ФРГ число родственных ниш не ограничено (т.е. наследниками могут стать самые дальние родственники), то Швейцарии круг наследников ограничен тремя вышеуказанными нишами.
В Англии привилегированное положение в ряду наследников по закону занимает переживший супруг.
В наследственном праве большинства государств закреплено понятие недостойного наследника.
Закон Испании определяет круг лиц, не имеющих право наследовать ни по завещанию, ни по закону:
— родители, бросившие своих детей, или заставлявшие их заниматься проституцией;
— лица, осужденные за действия против наследодателя, его супруга или родственников;
— совершеннолетний наследник, который знал о насильственной смерти наследодателя, и не сообщил органам следствия в течение месяца со дня смерти наследодателя.
В некоторых арабских государствах (Иран) права наследования могут быть лишены иноверцы. Один из самых сложных вопросов международного наследственного права — определение понятий движимого и недвижимого имущества. В Англии и США сложилось деление имущества на — реальное (земля, материальные вещи, неразрывно связанные с землей) и персональное. Гражданский кодекс Италии исчерпывающе перечисляет недвижимое имущество: земля, водные источники и ручьи, деревья и строения, соединенные с землей. Все остальное имущество считается движимым.
С точки зрения урегулирования наследования движимого и недвижимого имущества государства придерживаются двух систем:
— универсальная система — все движимое и недвижимое имущество, независимо от места его нахождения, подчиняется единому закону (Германия, Австрия, Нидерланды);
— раздельная система — наследование недвижимого имущества происходит по месту его нахождения, а движимого — по другому закону (Бельгия, Франция, Великобритания).
В Китае, США при наследовании по закону движимого имущества особое внимание уделяется месту жительства наследодателя на момент смерти.
Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за рубежом главным образом регламентируются в консульских конвенциях и двусторонних договорах о правовой помощи. Защита наследственных прав российских граждан за рубежом возложена на консулов и регулируется положениями консульских конвенций.
Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открывается за рубежом. Право наследования возникает на основе иностранного закона государства, где открывается наследство. Россияне признаются наследниками по праву этого государства.
Наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации определяется по российскому праву.

Переменные издержки
Постоянные издержки
Местный бюджет
Мировая торговля
Макроэкономические показатели


Назад | | Вверх

Регулирование наследственных отношений в МЧП РФ

Регулирование наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, осуществляется в Российской Федерации в основном посредством коллизионно-правового метода.

Коллизионный метод, выраженный в национальной форме, — это наличие в российском законодательстве статьи 1224 ГК РФ, в которой сформулировано несколько коллизионнных норм.

Во-первых, закрепляется основная коллизионная норма, подчиняющая регулирование отношений по наследованию праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства.

Во-вторых, российский законодатель сформулировал специальную норму, определяющую выбор права для наследования недвижимого имущества — им является право страны, где находится это имущество. Если недвижимое имущество занесено в государственный реестр РФ — по праву Российской Федерации.

В-третьих, отдельно сформулированы нормы в отношении способности лица к составлению и отмене завещания, а также действительности формы завещания или акта его отмены. Российский законодатель предусмотрел для решения данных вопросов своего рода цепочку последовательных норм, именуемых в науке МЧП «ассоциацией норм».

Эта «ассоциация» начинается генеральной нормой о том, что способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел место жительства в момент составления завещания. В случае если указанная генеральная норма «не срабатывает», то действительность завещания (акта его отмены) может определяться альтернативно: либо правом места составления акта, либо российским правом.

Вышеизложенные комментарии сформулированы в пункте 2 ст. 1224 ГК РФ в следующей фразе: «Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены или требованиям российского права».

Указанная норма представляет интерес с точки зрения иллюстрации общетеоретических вопросов МЧП: в ней дается пример дифференциации коллизионных норм на генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные).

Субсидиарная норма осуществляет свое регулирование тогда, когда требования генеральной нормы не выполняются.

Коллизионный метод, выраженный в международной форме, реализуется посредством закрепления специальных норм по наследованию в международных договорах, чаще всего — в договорах о правовой помощи.

Традиционно в качестве классического примера таких договоров приводится Конвенция стран СНГ 1993 г., которая в числе прочих включает в предмет регулирования наследственные отношения.

Вопросам наследования в Конвенции 1993 г. посвящена часть V, состоящая из семи статей (ст. 44 — 50).

Государства—участники в вопросах наследования закрепили принцип равенства, который означает, что граждане любого договаривающегося государства, независимо от того, на территории какого государства-участника они призываются к наследованию, имеют те же права, что и отечественные граждане соответствующего государства.

Коллизионным принципом в вопросах наследования является закон последнего постоянного места жительства наследодателя. Исключение составляют отношения по наследованию недвижимого имущества: эти отношения подчиняются праву государства, на территории которого находится недвижимое имущество.

В случае, если наследником является государство, устанавливается смешанный режим для движимого и недвижимого имущества: движимое переходит к государству, гражданином которого был наследодатель в момент смерти; недвижимое — к государству, на территории которого оно находится.

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел место жительства в момент составления акта.

Субсидиарной нормой, регулирующей данное правоотношение, является определение действительности завещания или акта его отмены по праву места составления. Следует обратить внимание на определенное расхождение с российской коллизионной нормой, в соответствии с которой действительность завещания (или акта отмены) может определяться альтернативно: или по праву места составления, или по российскому праву.

− Регулирование наследственных отношений в различных правовых системах
− Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам наследования
− Наследственные права российских граждан в иностранном государстве и наследственные права иностранцев в России

Основные проблемы в области наследственных отношений, осложненных иностранным элементом

Наследственное право представляет собой один из институтов гражданского права, под которым понимается совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам. Наследование – один из важнейших производных способов перехода права собственности. Между наследственным правом и правом собственности существует тесная связь. Предметом наследственного права может быть только то, что может быть предметом права частной собственности. Право собственности имеет примат по отношению к наследственному праву.

Виды наследования – наследование по завещанию и по закону. Наследование по завещанию является основным видом наследования. Исходное начало наследования по завещанию и в континентальном, и в общем праве – это сочетание двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Практически во всех государствах завещание понимается как односторонняя сделка, волевой акт наследодателя. Формы же завещания принципиально различны по законодательству разных государств. Попытки частичной унификации наследственного права были предприняты в Гаагской конвенции о коллизиях законов относительно форм завещательных распоряжений и в Вашингтонской конвенции о форме завещаний 1973 г. Однако наследственное право, как и семейное, в очень большой степени обусловлено национальными традициями и обычаями и потому с большим трудом поддается унификации.

Наследование по закону имеет субсидиарное значение. В основном оно осуществляется: в отсутствии завещания; в случае признания его недействительным; отказа наследника по завещанию от принятия наследства; в случае завещания части имущества. Практически во всех странах существует понятие обязательной доли – ограничение принципа свободы завещания в пользу членов семьи наследодателя. Законодательство разных стран поразному определяет очередность наследования по закону и круг обязательных наследников.

Кроме того, принципиальные различия существуют в наследовании движимого и недвижимого имущества. В праве большинства государств закреплены императивные коллизионные нормы о наследовании недвижимости. Порядок наследования такого имущества определяется правом государства места его нахождения. В наследственном праве имеет место расщепление коллизионной привязки для определения режима имущества в зависимости от его категории. Соответственно, используются различные коллизионные принципы для определения применимого права. При наследовании движимого имущества имеет место кумуляция коллизионных привязок: одновременно применяются личный закон наследодателя, закон места составления акта и закон суда. Определение категории имущества (движимое и недвижимое) производится по нормам национального закона (в основном) или международного договора. Поскольку принадлежность вещей к движимым или недвижимым определяется по-разному, это усугубляет проблемы наследственных правоотношений с иностранным элементом. В настоящее время во многих государствах установлен принцип единства наследственного имущества.

Перечислим коллизионно-правовые проблемы наследственного права: 1) определение круга наследников по закону и по завещанию; 2) система наследственного имущества; 3)требования, предъявляемые к форме завещания; 4) разграничение между наследованием движимого и недвижимого имущества; 5) возможность применения принципа единства наследственной массы; 6) вопросы действительности завещания; 7) определение завещательной дееспособности. Общие и специальные коллизионные привязки – закон места нахождения вещи; закон места нахождения недвижимости; личный закон наследодателя; закон гражданства наследодателя в момент его смерти; закон постоянного последнего местожительства наследодателя; закон места составления завещания. Основное значение имеет личный закон наследодателя.

Коллизионное регулирование наследственных отношений в российском праве закреплено в ст. 1224 Гражданского кодекса, устанавливающей «цепочку» коллизионных норм. Основная коллизионная привязка наследственных отношений – это закон последнего места жительства наследодателя. Для определения правового порядка наследования недвижимости применяется закон места нахождения имущества. При наследовании российской недвижимости, внесенной в государственный реестр РФ, применяется только российское право. Определение завещательной правоспособности лица, формы завещания или акта его отмены производится по праву страны места жительства наследодателя в момент составления завещания. Завещание или акт его отмены признаются действительными с точки зрения формы, если она соответствует требованиям права места составления завещания либо российскому праву.

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за рубежом

Основой регулирования наследственного права в России является разд. V ГК. В российском праве установлен национальный режим для наследников-иностранцев. Эта норма имеет императивный характер и может устранить возникновение коллизионного вопроса. На практике, однако, национальный режим предоставляется в соответствии с положениями международных договоров или при наличии взаимности (если нет международного договора). Из национального режима предусмотрены и определенные изъятия. В сфере наследственных отношений действует принцип материальной взаимности.

Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за рубежом главным образом регламентируются в консульских конвенциях и договорах о правовой помощи. Рассмотрим положения двусторонних договоров РФ о правовой помощи в сфере наследственных правоотношений.

1. Граждане одной стороны в области наследства полностью приравниваются к гражданам другой стороны, т. е. за иностранцами признается способность наследовать по закону и завещанию наравне с собственными гражданами; наследственное имущество переходит к наследникам-иностранцам на тех же условиях, которые применяются к собственным гражданам.

2. Налогообложение в области наследования по отношению к иностранцам осуществляется на тех же условиях, которыми пользуются собственные граждане. Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, беспрепятственно переводятся за границу при наличии взаимности.

3. Наследование граждан одной стороны на территории другой допустимо только в отношении тех видов имущества, которые по закону данного государства могут быть объектом наследования для его собственных граждан.

4. Объектом завещательного распоряжения на территории одной стороны гражданами другой стороны может быть все то, что по закону государства пребывания может быть объектом завещательного распоряжения ее собственных граждан.

5. Продление сроков для вступления в наследство по отношению к иностранцам осуществляется в судах одного государства на тех же основаниях, что и для местных граждан (в договорах с отдельными государствами – Польшей, Венгрией, Болгарией – содержатся специальные постановления об исчислении сроков для принятия наследства).

6. В договорах разрешается проблема, в компетенцию органов какого государства входит производство по делу о наследстве. Этот вопрос подлежит коллизионному регулированию на основе специальных привязок: а) при наследовании движимого имущества компетентно учреждение юстиции той страны, где наследодатель имел последнее постоянное местожительство; б) при наследовании недвижимости – учреждение юстиции той страны, где это имущество находится.

7. Установлена возможность раздельной компетенции по отношению к имуществу, находящемуся на территории одного из договаривающихся государств; наследование недвижимости регулируется правом этого государства, а наследование движимых вещей – по закону другого договаривающегося государства, на территории которого постоянно проживал наследодатель или чьим гражданином он являлся на момент смерти.

8. Завещательная правоспособность гражданина определяется по личному закону наследодателя (гражданства или домицилия).

9. Форма завещания определяется правом страны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

10. Действительность завещания определяется правом места составления завещания.

11. Завещание признается действительным с точки зрения формы, если она соответствует требованиям: а) права государства, на территории которого завещание составлено; б) права государства, гражданином которого являлся наследодатель в момент смерти; в) права государства, на территории которого наследодатель был домицилирован в момент смерти или в момент составления завещания; г) права государства, на территории которого находится недвижимое имущество, если речь идет о наследовании такого имущества.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. для стран СНГ устанавливает «цепочку» коллизионных норм, регулирующих наследственный статут:

  1. право наследования движимого имущества определяется законом той стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства;
  2. право наследования недвижимого имущества определяется законом той стороны, на территории которой это имущество находится;
  3. способность лица к составлению завещания и его отмене, форма завещания и его отмена определяются законом той стороны, на территории которой завещатель имел постоянное место жительства в момент составления завещания. Завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она соответствует требованиям закона места составления завещания.

Защита наследственных прав российских граждан за рубежом возложена на консулов и регулируется положениями консульских конвенций. Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открывается за рубежом. Право наследования возникает на основе иностранного закона, соответственно, российские граждане признаются наследниками по праву того государства, которое применяется к наследственному статуту.

Право российских граждан выступать наследниками определенной очереди при наследовании по закону и на получение наследственной доли в случае открытия наследства за границей определяется по закону иностранного государства и ни в какой степени не может зависеть от установлений российского законодательства. Российское право не содержит каких-либо ограничений для получения российскими гражданами наследственных сумм из-за границы.

Приведем основные положения консульских конвенций (с Великобританией, КНР, США, Швецией) в сфере наследственного права:

  1. консул принимает меры для охраны имущества, оставшегося после смерти гражданина его страны. Движимое имущество передается консулу, с тем чтобы он поступил с ним в соответствии со своим национальным правом;
  2. власти государства пребывания обязаны известить консула об открытии наследства в пользу гражданина государства аккредитования;
  3. консул имеет право представлять интересы граждан своего государства, претендующих на долю в наследственном имуществе в государстве пребывания;
  4. консул является законным представителем граждан своего государства по вопросам наследования в судах и других органах государства пребывания.

Режим «выморочного имущества» в международном частном праве

Выморочное имущество – это имущество, которое осталось после смерти лица, не оставившего наследников ни по закону, ни по завещанию. Материальное наследственное право практически всех государств в данном случае устанавливает – такое имущество поступает в казну (ст. 1151 Гражданского кодекса). Однако в праве разных государств объяснение права государства на наследование такого имущества принци-пи аль но различно.

1. Концепция перехода выморочного имущества в собственность государства как бесхозяйного имущества (Франция, Австрия, США). Приобретение имущества как бесхозяйного имеет первоначальный, а не производный характер, следовательно, выморочное имущество переходит государству свободным от каких-либо обременений и долгов. Наследственные права государства здесь возникают по «праву оккупации».

2. Концепция перехода выморочного имущества в собственность государства по праву наследования (Российская Федерация, ФРГ, Испания, Швейцария, государства Восточной Европы, страны СНГ и Балтии). Обоснование этой концепции – определение наследования как универсального правопреемства. В данном случае имеет место ответственность государства по долгам наследодателя, поскольку приобретение имущества по праву наследования – это производный способ перехода права собственности.

Различное обоснование права государства на наследование выморочного имущества имеет существенное практическое значение, если такое имущество принадлежит иностранцу:

  1. если считать, что выморочное имущество переходит в собственность государства по праву наследования, то оно должно передаваться государству, гражданином которого являлся умерший;
  2. если считать, что наследственные права государства возникли по «праву оккупации», то выморочное имущество переходит в собственность того государства, где гражданин умер, либо где имущество находится.

Практически общепризнанно, что судьба выморочного имущества определяется правом того государства, на чьей территории имущество находится, и зависит от того, какой концепции перехода выморочного имущества придерживается данное государство. Следует также отметить различия правовых режимов при наследовании движимого и недвижимого выморочного имущества. Даже если государство придерживается концепции перехода по праву наследования, недвижимость в любом случае становится собственностью того государства, на чьей территории она находится. Движимые вещи либо передаются государству гражданства умершего, либо поступают в казну государства их места нахождения.

В современных международных гражданских отношениях судьба выморочного имущества, принадлежащего иностранцам, регулируется в двусторонних договорах о правовой помощи. Эти договоры содержат унифицированную материальную норму: выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого являлся наследодатель в момент смерти; выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится. Эта материальная норма, непосредственно разрешающая судьбу выморочного имущества, связана с установленными в договорах коллизионными принципами регулирования наследственных отношений. Наследование движимого имущества подчиняется личному закону наследодателя, а наследование недвижимости – закону места нахождения вещи.

Аналогичная норма содержится и в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., заключенной странами СНГ.

Международное наследование в российском нотариате

Карецкий Д.Н., аспирант кафедры частного права РГГУ.

В настоящее время происходит тенденция возврата России в мировое экономическое пространство. Трансграничная коммерция, международное движение лиц и капиталов стали привычными чертами современного общества, а отношения, порождаемые мировыми процессами глобализации экономики, ставят перед национальным правом новые задачи и проблемы, требующие унифицированного и гармоничного подхода при их разрешении.

Нотариат, функционирующий во многих странах на основе единых принципов и стандартов, способен сыграть здесь позитивную роль. Речь идет о его участии в регулировании частноправовых отношений с «внешним», иностранным, элементом. В последние годы количество таких дел в нотариальной практике как в России, так и за рубежом значительно увеличилось, что связано с увеличением деловых, личных, семейных и профессиональных контактов российских граждан и организаций с иностранными физическими и юридическими лицами. Роль нотариуса заключается здесь в обеспечении адекватного ожиданиям сторон и соответствующего применимым нормам регулирования такой смешанной правовой ситуации в целях обеспечения действенности и эффективности приобретаемых прав и обязанностей вне зависимости от условий времени и места <1>.

<1> См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М., 2005.

Участие нотариуса в обеспечении международного оборота достаточно многогранно и не ограничивается какими-то отдельными категориями дел. Нотариус способен эффективно действовать практически в любой сфере бесспорной юрисдикции, придавая отношениям сторон исключительную устойчивость и стабильность.

В настоящее время в нашей стране все больше возникают спорные ситуации, связанные с международным наследованием, которое составляет до половины всех дел с внешним элементом, встречающихся в нотариальной практике.

Международное наследование — это наследственное правоотношение с иностранным элементом, подлежащее урегулированию компетентным российским нотариусом. Внешний элемент в наследственном правоотношении может проистекать:

из факта нахождения наследственного имущества за рубежом (банковский вклад в Швейцарии, недвижимость на Кипре);

из наличия иностранного гражданства у наследодателя, постоянно проживавшего на территории России <2>.

<2> См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М., 2005.

Кроме того, само нахождение наследников, даже имеющих российское гражданство, за границей способно поставить перед нотариусом дополнительные проблемы при регулировании наследования (хотя здесь уже не идет речи о международном наследовании в узком смысле, так как внешний элемент в наследственном правоотношении отсутствует). Наличие иностранного гражданства у наследников также не оказывает существенного влияния на процедуру наследования, которая в целом, при прочих составляющих, осуществляется в соответствии с российским правом.

Относительно новой сферой деятельности для российских нотариусов является подготовка будущего наследования в случае рассредоточения имущества заинтересованного лица по различным государствам. Предоставление заинтересованному лицу разъяснений в данной области требует от нотариуса серьезной подготовки, предполагает использование различных гражданско-правовых или залоговых механизмов, позволяющих в будущем обеспечить наиболее благоприятный в международно-правовом плане переход имущества от наследодателя к наследникам <3>.

<3> См.: Богуславский М.М. Международное частное право. 4-е изд. М., 2001.

Разнообразие наследственных систем обусловливается тем, что наследственное право находится на перекрестке вещного и обязательственного права. Каждое государство пытается так организовать свою наследственную систему, чтобы обеспечить при передаче имущества наследникам равновесие между волей наследодателя и интересами семьи, а равно интересами третьих лиц. В присутствии внешнего элемента в наследственном правоотношении реально достигаемое равновесие прав и интересов при регулировании наследования в различных правовых системах может варьироваться.

В области наследования различия между внутренним законодательством государств наиболее значительны, так как связаны с вековыми национальными традициями. Например, правило об обязательной доле в наследстве, существующее в большинстве стран континентальной правовой системы, неизвестно странам англосаксонского права. Наследственные права пережившего супруга также определяются очень по-разному: в Бельгии, Италии, Испании, Греции, Португалии, Германии он имеет право на обязательную долю в наследстве; в Швейцарии и России при наследовании по закону он получает в собственность половину общего имущества супругов; во Франции он имеет право на пользование и получение дохода (узуфрукт) от всего наследственного имущества или, при наличии общих с наследодателем детей, на 1/4 доли в праве собственности на наследство.

Также в сфере наследственного права различаются и коллизионные нормы. В мире сложились две основные системы определения применимого права:

раздельная система, в которой применимое право определяется отдельно для движимого (закон последнего местожительства наследодателя или его национальный закон) и недвижимого имущества (закон местонахождения имущества);

универсальная система, подчиняющая наследование независимо от вида подлежащего передаче имущества национальному закону либо закону последнего местожительства наследодателя <4>.

<4> См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М., 2005.

Кроме того, в ряде государств допускается выбор права, применимого к наследованию, самим лицом при совершении им завещания. Как правило, такой выбор возможен только между законами гражданства и законами обычного места жительства лица.

Если говорить о видах коллизионных систем в области наследования, то классификация осуществляется в зависимости от того, какая наследственная система — универсальная или раздельная — действует в том или ином государстве, а также в зависимости от используемых коллизионных привязок, а именно:

  1. универсальная система:

гражданство — применяется право страны, гражданство которой имел наследодатель;

местожительство — применяется право страны, где наследодатель имел последнее место жительства;

местонахождение — применяется право страны, где находится движимое и/или недвижимое имущество <5>;

<5> См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М., 2005.

  1. раздельная система:
  • местожительство и местонахождение — к наследованию движимого имущества применяется право страны, где наследодатель имел последнее место жительства, а к наследованию недвижимого имущества — право страны, где оно находится;
  • гражданство и местонахождение — к наследованию движимого имущества применяется право страны, гражданство которого имел наследодатель, а к наследованию недвижимого имущества — право страны, где оно находится.

Теперь нужно отметить особенности определения применимого права, в частности общий режим наследования. В России принята раздельная система определения наследственного закона: наследование движимого имущества регулируется правом страны по месту последнего жительства наследодателя, а наследование недвижимости — правом страны по месту ее нахождения <6>.

<6> См.: Там же.

Например, наследование недвижимого имущества в соответствии с абз. 2 п. 1 ст.

1224 ГК РФ осуществляется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву.

А к наследованию движимого имущества применяется право страны, где наследодатель имел последнее место жительства (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). Данная коллизионная норма исходит из презумпции наличия движимого имущества в месте открытия наследства.

Если же говорить про договорной режим, то действующие в России коллизионные нормы приводят в большинстве случаев к применению российского материального права при регулировании наследственных отношений с внешним элементом. Для этого достаточно, чтобы наследодатель скончался, имея место жительства в России, или оставил на ее территории недвижимое имущество, внесенное в государственный реестр Российской Федерации. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 32 Договора между СССР и Болгарией о правовой помощи (Москва, 19 февраля 1975 г.) право наследования движимого имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти. Таким образом, меняется общая коллизионная привязка о выборе применимого материального права, согласно последнему месту жительства наследодателя.

К сожалению, на сегодняшний день нельзя говорить об унификации коллизионного регулирования — это обусловлено тем, что Россия пока не присоединилась к Конвенции о праве, применимом к наследованию, принятой 1 августа 1989 г. в Гааге при проведении XVI сессии Гаагской конференции по международному частному праву <7>. Данная Конвенция представляет существенный интерес для нотариата, так как содержит универсальные правила разрешения коллизий норм различных государств при регулировании международных наследственных дел <8>.

<7> Данная Конвенция подписана Аргентиной, Нидерландами, Люксембургом и Швейцарией. На 1 января 2002 г. в силу не вступила.
<8> См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М., 2005.

Важно отметить ряд некоторых проблем правоприменения.

Использование российской коллизионной нормы в области наследования порождает три основные проблемы:

  • во-первых, это проблема квалификации имущества, входящего в наследственную массу;
  • во-вторых, сложности, связанные с определением последнего местожительства наследодателя;
  • в-третьих, проблема применения иностранного права при его противоречии публичному порядку.

Если говорить о квалификации имущества, то тут нужно отметить различия квалификаций во внутреннем праве.

Квалификация юридических понятий в Российской Федерации осуществляется, как правило, на основании российского права и национальных правовых концепций. Также п. 2 ст. 1205 ГК РФ прямо предусматривает, что принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится. Можно привести следующий пример: нотариусу важно разъяснить иностранному покупателю недвижимого имущества на территории России, что регулирование наследования данного имущества будет осуществляться в соответствии с российским законодательством. Так, выходец из США или других стран англосаксонской правовой системы будет неприятно удивлен, узнав о существовании оговорок, ограничивающих его право распоряжения недвижимым имуществом в Российской Федерации. Речь идет о таких институтах российского права, как право пользования жилым помещением членами семьи собственника, а также правил об обязательной доле в наследстве.

Одной из распространенных проблем, как было сказано выше, является определение последнего местожительства наследодателя, эта проблема возникает в практике регулирования международных наследственных дел. Можно привести следующий пример.

Определение последнего местожительства наследодателя, регистрация в России, фактическое проживание за рубежом. Гражданин России Р. Букин, бывший командир экипажа Аэрофлота, уехал в 1997 г. на работу по контракту в Канаду, где через некоторое время встретил Лизу Голубко, имеющую канадское гражданство. Пара устроилась в Монреале, 15 сентября 1999 г. они зарегистрировали брак в местном муниципалитете. До последнего времени супруги проживали в Монреале, где 17 февраля 2003 г. умер от сердечного приступа Р. Букин. Наследственное имущество составляют денежные средства на банковском счете в России, автомобиль ВАЗ-21099, переданный в пользование по доверенности дочери от предшествующего брака (расторгнут в 1990 г.), вклад в банке Монреаля и разнообразное движимое имущество. Перед российским нотариусом, к которому дочь наследодателя обратилась с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, возник вопрос: какое право будет применимо к регулированию данного наследства, учитывая, что в 1997 г. наследодатель еще проживал в России? Местожительство — это коллизионная привязка, используемая в международном частном праве России, оно должно определяться согласно российскому праву. В соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или временно проживает. Речь идет о фактическом проживании, которое не обязательно совпадает с местом регистрации по месту жительства. Для вывода о фактическом проживании по определенному месту могут приниматься во внимание длительность проживания, наличие связей с социальным окружением (работа, дети в школе, супруга и др.), намерения лица (желание остаться навсегда и др.) и его правовое положение (виза, вид на жительство и др.). С учетом названных признаков последнее место жительства Р. Букина следует определить в Монреале, даже несмотря на относительно непродолжительный период его проживания там. Таким образом, наследование всего движимого имущества будет регулироваться канадским законодательством (провинции Квебек). Поэтому российский нотариус будет компетентен выдать свидетельство о праве на наследство в отношении имущества (автомобиль + деньги на депозите), находящегося на территории Российской Федерации, применив при оформлении наследственных прав и определении доли пережившей супруги в общем имуществе супругов (п. 1 ст. 161 СК РФ) право провинции Квебек.

Теперь нужно отметить местожительство дипломатических, консульских агентов и работников международных организаций. Иногда на практике возникает вопрос об определении последнего места жительства для дипломатов и функционеров различных международных организаций. Представляется, что в каждом случае для ответа на вопрос о действительном местожительстве лица нужно учитывать все фактические обстоятельства, например:

  • длительность пребывания;
  • характер занимаемой должности — политическая или штатная;
  • степень интеграции в правопорядок страны нахождения международной организации и др. <9>.

<9> См.: Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 1999.

Если говорить о публичном порядке наследования, то тут нужно отметить, что иностранный материальный закон, компетентный в силу российских коллизионных норм регулировать наследственные отношения, не применяется, если он противоречит публичному порядку в Российской Федерации (см. выше N 42 и след.). Так, применение нотариусом норм мусульманского права, согласно которому наследник мужского пола получает двойную долю наследства по сравнению с наследницами, недопустимо <10>.

<10> См.: Богуславский М.М. Международное частное право. 4-е изд. М., 2001.

Напоследок нужно отметить сферу действия применимого к наследованию права.

После определения применимого к международному наследованию права важно уточнить, при решении каких именно вопросов оно используется. Наследование по закону и по завещанию в международном плане ставит специфические проблемы, что делает желательным их раздельное рассмотрение. Например, законодательство ряда стран (Швейцария, Германия, Латвия) предусматривает возможность наследования по договору, что ставит специфическую проблему его действия в России.

Похожие главы из других работ:

Государство как субъект международного частного права

§1. Правовое положение государства в международном частном праве

В системе международных отношений центральное место занимает государство. Суверенитет как имманентно присущее ему качество делает государство не только основным, но и принципиально отличным субъектом как международного…

Международное частное право

1.1 Правовое регулирование наследования по закону в международном частном праве

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.

При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует…

Международное частное право

2. Коллизионные нормы наследования в международном частном праве

В России принята раздельная система определения наследственного закона: наследование движимого имущества регулируется правом страны по месту последнего жительства наследодателя…

Наследование в международном частном праве

2. Особенности наследования в международном частном праве

Наследование по завещанию

Глава 2. Правовое регулирование наследования по завещанию

Наследование по завещанию

1.3 Современное правовое регулирование наследования по завещанию

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, как и регулирование отношений собственности, имеет комплексный, межотраслевой характер, и состоит: во — первых…

Наследование по завещанию

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РФ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§1 Понятие, признаки и принципы завещания в РФ Согласно ГК РФ, распорядиться по своему усмотрению имуществом на случай своей смерти возможно путем составления завещания…

Право наследования, его содержание и осуществление

2.1 Правовое регулирование наследования по завещанию

«Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке…

Правовое положение юридических лиц и иностранных юридических лиц в международном частном праве

Глава 1. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

Правовой анализ транснациональной корпорации как субъекта международного частного права

Глава 2. Правовое положение ТНК в международном частном праве

Правосубъектность транснациональных корпораций как юридических лиц в международном частном праве

1. Правовое положение ТНК в международном частном праве

Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

1.2 Гражданско-правовое положение иностранцев в Международном частном праве

Гражданская правоспособность физического лица определяется в правовой доктрине большинства стран как способность быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых объективным правом данной страны…

Транснациональные корпорации

Глава 1. Правовое положение ТНК в международном частном праве.

1.1. Понятие и правовая природа транснациональной корпорации. В правовой доктрине общепризнанна точка зрения, согласно которой термин «корпорация» происходит от латинского выражения «corpus habere», обозначающего права юридической личности…

Уголовно-правовая и криминологическая характеристики торговли людьми

1. Изучить понятие и правовое регулирование торговли людьми в международном праве и законодательстве Российской Федерации.

2. Рассмотреть характеристику состава преступления «торговля людьми», изучить квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления «торговля людьми», а также иные составы преступлений в сфере торговли людьми в УК РФ. 3…

Уголовно-правовая и криминологическая характеристики торговли людьми

1.1 Понятие и правовое регулирование торговли людьми в международном праве и законодательстве Российской Федерации

До недавнего времени отсутствовало единое понятие «торговли людьми», как в российском, так и международном праве. Так, в Конвенции 1949 года усматривается необоснованное отождествление торговли людьми с международной проституцией…

Добавить комментарий

Закрыть меню